臺灣臺北地方法院101年度聲字第2483號刑事裁定
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裁判字號:臺灣臺北地方法院101年聲字第2483號刑事裁定
裁判日期:民國101年10月08日
裁判案由:聲請定其應執行刑
臺灣臺北地方法院刑事裁定101年度聲字第2483號
聲請人臺灣臺北地方法院檢察署檢察官受刑人魏丞陽上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上,聲請定其應執行刑(101年度執聲字第1425號、101年度執字第3783、3986、5052號、臺灣板橋地方法院檢察署101年度執字第9145號),本院裁定如下:
主文魏丞陽因所犯如附表所示之罪,所處如附表所示之刑,有期徒刑部分應執行有期徒刑壹年貳月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。
理由
一、聲請意旨略以:受刑人魏丞陽因違反毒品危害防制條例等案件,先後經判決確定(詳如附表所示,並將①附表編號2宣告刑更正為「有期徒刑6月併科罰金新臺幣5萬元」;②附表編號4犯罪日期更正為「100.12.25-100.12.26」),應依刑法第53條及第51條第5款,定其應執行之刑,並諭知易科罰金標準,爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定等語。
二、按依刑法第53條規定,應依刑法第51條第5款定其應執行之刑者,由該案犯罪事實最後判決之法院之檢察官,聲請該法院裁定之,刑事訴訟法第477條第1項定有明文。而所謂該案犯罪事實最後判決之法院,係指最後審理事實諭知罪刑之法院而言。最高法院93年度臺非字第160號判決可資參照,
三、次按裁判確定前犯數罪者,併合處罰之;數罪併罰,有二裁判以上者,依刑法第51條之規定,定其應執行之刑,刑法第50條、第53條,分別定有明文。而有二裁判以上,經定其執行刑後,又與其他裁判併合而更定其執行刑者,前定之執行刑當然失效,仍應以原來宣告之數個刑罰計算,而不以當時該數罪所定應執行刑為計算基準。最高法院57年度臺抗字第
198號裁定可資參照。再按犯最重本刑為五年以下有期徒刑以下之刑之罪,而受六月以下有期徒刑或拘役之宣告者,得以新臺幣一千元、二千元或三千元折算一日,易科罰金。第一項至第四項及第七項之規定,於數罪併罰之數罪均得易科罰金或易服社會勞動,其應執行之刑逾六月者,亦適用之。同法第41條第1項及第8項亦定有明文。復按法律上屬於自由裁量事項,尚非概無法律性之拘束,在法律上有其外部界限及內部界限。前者法律之具體規定,使法院得以具體選擇為適當裁判,此為自由裁量之外部界限。後者法院為自由裁量時,應考量法律之目的,法律秩序之理念所在,此為自由裁量之內部界限。法院為裁判時,二者均不得有所踰越。在數罪併罰而有二裁判以上,應定其應執行刑之案件,法院所為刑之酌定,固屬自由裁量事項,然對於法律之內、外部界限,仍均應受其拘束。最高法院91年度臺非字第32號及92年度臺非字第187號判決可供參考。
四、經查,受刑人因犯如附表所示之毒品危害防制條例等罪,經本院及臺灣板橋地方法院先後判處如附表所示之刑,均分別確定在案,有各該刑事判決及臺灣高等法院被告前案紀錄表各乙份在卷可稽。依前開說明,自仍應依刑法第53條之規定,定其應執行之刑。茲檢察官聲請定其應執行之刑,本院審核認聲請為正當,應予准許。
五、又受刑人所犯如附表編號1至3之罪,雖曾經臺灣板橋地方法院以101年度聲字第3902號裁定其應執行刑為有期徒刑10月,另所犯編號4之罪,亦經本院以101年度審簡字第738號判決有期徒刑5月,然依前揭說明,前定之執行刑當然失效,本院應以其各罪宣告刑為基礎,定其執行刑,且本院定應執行刑,除不得逾越刑法第51條第5款所定法律之外部界限,即不得重於附表編號1至4所示罪刑之總和有期徒刑1年6月外;亦應受內部界限之拘束,即不得重於上開判決就附表編號1至3之罪所定應執行刑有期徒刑10月加計附表編號4所示之宣告刑有期徒刑5月之總和1年3月。基此,受刑人所犯如附表所示之4罪,應合併定其應執行刑如主文所示,並諭知易科罰金之折算標準。至如附表編號2所示之罪,宣告刑關於罰金部分,因只有一罪宣告罰金,非屬本件定其應執行刑之範圍,亦無定其應執行刑之問題,特此敘明。
六、應依刑事訴訟法第477條第1項,刑法第50條、第53條、第51條第5款、第41條第1項本文、第8項,裁定如主文。
中華民國101年10月8日
刑事第六庭法官黃玉婷以上正本證明與原本無異。
如不服本裁定,應於裁定送達後5日內向本院提出抗告狀。
書記官黃勤涵中華民國101年10月11日