臺灣屏東地方法院104年度審訴字第587號刑事判決

裁判字號:臺灣屏東地方法院104年審訴字第587號刑事判決

裁判日期:民國105年01月25日

裁判案由:違反毒品危害防制條例


臺灣屏東地方法院刑事判決104年度審訴字第587號公訴人臺灣屏東地方法院檢察署檢察官被告許清安上列被告因違反毒品危害防制條例案件,經檢察官提起公訴(10
4年度毒偵字第1635號),嗣被告就被訴事實為有罪之陳述,經本院告知簡式審判程序之旨,並聽取當事人之意見後,由本院合議庭裁定改由受命法官獨任進行簡式審判程序,判決如下:
主文許清安施用第一級毒品,累犯,處有期徒刑拾月,扣案注射針筒壹支沒收之。
事實
一、許清安前於民國89年間,因施用毒品案件,經臺灣高雄地方法院以裁定送觀察、勒戒,因認有繼續施用毒品之傾向,再經臺灣高雄地方法院以89年度毒聲字第2310號裁定令入戒治處所施以強制戒治,於89年9月26日停止戒治所餘戒治期間付保護管束,於90年3月3日保護管束期滿未經撤銷視為執行完畢,並經臺灣高雄地方法院檢察署檢察官以90年度戒毒偵字第375號為不起訴處分確定。復於前揭觀察、勒戒、強制戒治執行完畢後5年內之93年間,因施用毒品案件,經本院以93年度訴字第454號判決有期徒刑6月確定(已執行完畢)。詎許清安猶不思戒除毒癮惡習,明知海洛因係毒品危害防制條例第2條第2項第1款所定之第一級毒品,不得非法持有與施用,竟於104年8月5日上午10時許,在位於屏東縣屏東市○○路○○○號居處,基於施用第一級毒品海洛因之犯意,以將海洛因加水置於針筒注射之方式,施用第一級毒品海洛因1次。嗣經警因另案持本院所核發之搜索票,於
104年8月5日下午5時50分許,在許清安上址居處執行搜索,許清安遂於未被有偵查犯罪權限之公務員或機關知悉其上開施用第一級毒品犯罪前,主動向員警表明上開施用第一級毒品犯行而自首,並當場扣得其所有、供其上開施用毒品所用之注射針筒1支,及許清安所有、與其上開犯行無關之電話號碼0000000000號行動電話1支,復經其同意於同日晚上6時50分許採尿送驗,結果確呈海洛因進入人體後代謝之嗎啡、可待因均陽性反應,始悉上情。
二、案經屏東縣政府警察局屏東分局報告臺灣屏東地方法院檢察署檢察官偵查起訴。
理由
一、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外,於第一次審判期日前之準備程序進行中,被告先就被訴事實為有罪之陳述時,審判長得告知被告簡式審判程序之旨,並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後,裁定進行簡式審判程序,刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本件被告許清安所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪,其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述,經法官告知簡式審判程序之旨,並聽取公訴人、被告之意見後,本院爰依首揭規定,合議裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。是本案之證據調查,依同法第273條之2規定,不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第16
3條之1,及第164條至170條所規定證據能力認定及調查方式之限制,合先敘明。
二、上開犯罪事實,業據被告於警詢、偵查、本院準備程序、審理中均坦承不諱,且被告於104年8月5日為警查獲後,經採尿送驗結果,確呈海洛因進入人體代謝後之嗎啡、可待因均陽性反應結果乙節,有正修科技大學超微量研究科技中心於104年8月14日所出具報告編號R00-0000-000號尿液檢驗報告(見毒偵卷第94頁)、本院104年度聲搜字第490號搜索票(見警卷第4頁)、屏東縣政府警察局屏東分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據(見警卷第12至15頁)、被告之勘察採證同意書、屏東縣政府警察局屏東分局涉嫌人尿液採證編號姓名對照(見警卷第20至21頁)及照片
3張(見警卷第37至38頁)等附卷可憑,並有注射針筒1支扣案可資佐證,堪認被告上開任意性自白,確與事實相符。
是本件事證明確,被告施用第一級毒品犯行洵堪認定。
三、按依92年7月9日修正公布、93年1月9日施行之毒品危害防制條例第20條、第23條第2項規定:犯該條例第10條之罪者,檢察官應聲請法院裁定,令被告入勒戒處所觀察、勒戒,其期間不得逾2月;觀察、勒戒後,依據勒戒處所之陳報,認受觀察、勒戒人有繼續施用毒品傾向者,檢察官應聲請法院裁定令入戒治處所強制戒治,其期間為6個月以上,至無繼續強制戒治之必要為止,但最長不得逾1年;依前項規定為觀察、勒戒或強制戒治執行完畢釋放後,5年後再犯同條例第10條之罪者,適用前開觀察、勒戒或強制戒治之規定;觀察、勒戒或強制戒治執行完畢釋放後,5年內再犯同條例第10條之罪者,檢察官應依法追訴。是上開規定已將施用毒品者之刑事處遇程序,區分為「初犯」、「5年內再犯」及「5年後再犯」,依其立法理由,認「初犯」經觀察、勒戒或強制戒治後,應為不起訴處分;經觀察、勒戒或強制戒治執行完畢釋放後,「5年內再犯」者,因其再犯率甚高,原實施之觀察、勒戒及強制戒治既已無法收其實效,爰依法追訴;至經觀察、勒戒或強制戒治執行完畢釋放後,「5年後再犯」者,前所實施之觀察、勒戒或強制戒治已足以遮斷其施用毒品之毒癮,為期自新及協助其斷除毒癮,仍適用與「初犯」相同之規定,先經觀察、勒戒或強制戒治之程序。
故依修正後之規定,僅限於「初犯」及「5年後再犯」2種情形,始應先經觀察、勒戒或強制戒治程序;倘被告於5年內已再犯,經依法追訴處罰,縱其第3次(或第3次以上)再度施用毒品之時間,在初犯經觀察、勒戒或強制戒治執行完畢釋放5年以後,仍不合於「5年後再犯」之規定,且因已曾於「5年內再犯」,顯見其再犯率甚高,原實施觀察、勒戒或強制戒治,已無法收其實效,即應依該條例第10條處罰(最高法院95年5月9日95年度第7次刑事庭會議決議意旨參照)。查本件被告前曾受如事實欄所述之觀察、勒戒、強制戒治處分,於89年9月26日停止戒治所餘戒治期間付保護管束,於90年3月3日保護管束期滿未經撤銷視為執行完畢,並經臺灣高雄地方法院檢察署檢察官以90年度戒毒偵字第375號為不起訴處分確定;復於前揭觀察、勒戒、強制戒治執行完畢後5年內之93年間,因施用毒品案件,經本院以93年度訴字第454號判決有期徒刑6月確定等情,均有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽,足見被告於初犯經觀察、勒戒、強制戒治執行完畢後5年內,已更犯施用毒品案件,並經起訴判刑,揆諸上開最高法院決議要旨,縱其本件所犯施用毒品案件距初犯經觀察、勒戒、強制戒治程序執行完畢已逾5年,仍無再經觀察、勒戒或強制戒治之必要,應由本院依法論罪科刑。
四、論罪科刑:
㈠、按海洛因依其成癮性、濫用性及對社會危害性之程度,業經列為毒品危害防制條例第2條第2項第1款所規定之第一級毒品,禁止非法持有及施用。是核被告所為,係犯毒品危害防制條例第10條第1項之施用第一級毒品罪。被告施用前持有海洛因之低度行為,為施用之高度行為所吸收,不另論罪。
㈡、被告前於101年間,因施用毒品案件,經本院以101年度訴字第853號判決有期徒刑8月,並經臺灣高等法院高雄分院以101年度上訴字第1280號判決上訴駁回確定,於10
2年10月17日執行完畢等情,有臺灣高等法院被告前案紀錄表可稽,其於有期徒刑執行完畢後5年內,故意再犯本件有期徒刑以上之罪,為累犯,應依刑法第47條第1項規定加重其刑。被告於犯上開犯行後,未被有偵查權限之公務員或機關發覺上開犯行前,即主動向尚未發覺其本件犯罪之員警供述上開施用第一級毒品犯行,有查獲毒品案件報告表(見警卷第22頁)在卷可稽,嗣並接受偵查審判,則被告顯係對未發覺之犯罪自首而接受裁判;且參以被告自始坦承上開施用第一級毒品犯行,並就該犯罪情節均供述明確等情,堪認其確出於悔悟而自首本件犯行,爰依刑法第62條前段之規定減輕其刑,並依法先加後減之。
㈢、茲審酌被告前因施用毒品經觀察、勒戒、強制戒治處遇及刑之執行,猶未能深切體認毒品危害己身之鉅,及早謀求脫離毒害之道,反伺機再犯,顯見其戒除毒癮之意志不堅,迄未能記取教訓,殊為不該,復參酌其所犯施用毒品行為係戕害自己身心健康,尚未嚴重破壞社會秩序、侵害他人權益,且其犯罪後坦承施用毒品犯行,暨衡酌其學歷、智識、家庭狀況等一切情狀,量處如主文所示之刑。
㈣、扣案之注射針筒1支,為被告所有,並供其違犯上開施用毒品罪所用等情,業據被告供明在卷(見警卷第1頁反面及毒偵卷第70頁),應依刑法第38條第1項第2款規定,宣告沒收。至扣案之電話號碼0000000000號行動電話1支,經本院查無該物品與被告上開犯行有涉之證據,是爰不依刑法第38條第1項第2款規定宣告沒收,併此敘明。
據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段,毒品危害防制條例第10條第1項,刑法第11條前段、第47條第1項、第62條前段、第38條第1項第2款,判決如主文。
本案經檢察官黃郁如到庭執行職務。
中華民國105年1月25日
刑事第三庭法官薛侑倫以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後10日內向本院提出上訴書狀,並應敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
中華民國105年1月25日
書記官洪敏芳附錄本件論罪科刑法條:
毒品危害防制條例第10條施用第一級毒品者,處6月以上5年以下有期徒刑。
施用第二級毒品者,處3年以下有期徒刑。

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