臺灣臺中地方法院101年度易字第702號刑事判決

裁判字號:臺灣臺中地方法院101年易字第702號刑事判決

裁判日期:民國101年04月24日

裁判案由:毒品危害防制條例


臺灣臺中地方法院刑事判決101年度易字第702號公訴人臺灣臺中地方法院檢察署檢察官被告陳清勇上列被告因毒品危害防制條例案件,經檢察官提起公訴(100年度毒偵字第3639號),被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述,經告以簡式審判之旨,並聽取意見後,經本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序,本院判決如下:
主文陳清勇施用第二級毒品,累犯,處有期徒刑肆月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日。
犯罪事實
一、陳清勇前因施用毒品案件,經法院裁定送觀察勒戒,於民國88年6月3日因無繼續施用傾向,釋放出所。又因施用毒品案件,令入戒治處所施以強制戒治後,於89年3月10日執行完畢釋放,徒刑部分經本院以88年度易字第3478號判處有期徒刑8月確定;復於前揭強制戒治執行完畢後5年內之89年間,因施用毒品案件,令入戒治處所施以強制戒治後,於90年2月23日執行完畢釋放,徒刑部分經本院以89年度易字第2547號判處有期徒刑10月確定,於91年7月15日假釋出監,91年10月29日保護管束期滿,假釋未經撤銷。又因竊盜案件,分別經本院以98年度豐簡字第64號判處應執行有期徒刑1年3月確定、98年度易字第2805號判處應執行有期徒刑1年確定,二罪接續執行,於100年4月22日縮短刑期假釋出監,100年7月8日保護管束期滿,假釋未經撤銷,視為刑之執行完畢。詎仍不知警惕,復基於施用第二級毒品甲基安非他命之犯意,於100年9月2日晚間11、12時許,在臺中市神岡區豐州公園,以玻璃球燒烤甲基安非他命吸食煙霧之方式。嗣於100年9月6日下午9時30分許,在臺中市○○區○○路4段106號前,為警盤查之際,於有偵查犯罪職權之臺中市政府警察局豐原分局警員發覺前,坦認施用甲基安非他命犯行,並同意採取尿液送驗,結果呈安非他命及甲基安非他命陽性反應,不逃避裁判而自首施用第二級毒品,始查悉上情。
二、案經臺中市政府警察局豐原分局報告臺灣臺中地方法院檢察署檢察官偵查起訴。
理由
一、查本件被告陳清勇所犯,非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪,或高等法院管轄第一審之案件,被告於準備程序中,就前揭被訴事實為有罪之陳述,經受命法官告以簡式審判程序之旨,並聽取被告與公訴人之意見後,本院認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處,爰依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1,經合議庭評議後,裁定本件由受命法官獨任進行簡式審判程序,是本件之證據調查,依刑事訴訟法第273條之2規定,不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至170條規定之限制,合先敘明。
二、上開犯罪事實,業據被告於警詢及本院準備程序、審理時均坦承不諱,且被告於100年9月6日上午10時許,為警採集其尿液,經送驗結果,分別呈安非他命及甲基安非他命陽性反應,有詮昕科技股份有限公司原樣編號G100345號濫用藥物尿液檢驗報告、職務報告、臺中市政府警察局豐原分局委託鑑驗尿液代號與真實姓名對照表、採集尿液採證同意書等資料(見警卷第4、8-10頁)在卷可證。又依文獻記載,施用甲基安非他命後24小時內,約有施用劑量之70%由尿中排出,該毒品於尿液中排出之最長時限,受施用劑量、施用方式、個人體質及代謝情況等因素影響,因個案而異,一般可檢出之最長時間為甲基安非他命1至5天等情,業經行政院衛生署管制藥品管理局90年5月4日管檢字第93902號函釋明確,堪認被告上開自白確與事實相符,足以採信。本件事證明確,被告犯行洵堪認定。
三、按施用第一、二級毒品為犯罪行為,毒品危害防制條例第10條定有處罰明文。故施用第一、二級毒品者,依前揭規定本應科以刑罰。惟基於刑事政策,對合於一定條件之施用者,則依同條例第20條、第23條之規定,施以觀察、勒戒及強制戒治之保安處分。又毒品危害防制條例於92年7月9日修正公布,自93年1月9日施行,其中第20條、第23條將施用毒品之刑事處遇程序,區分為「初犯」及「5年內再犯」、「5年後再犯」。依其立法理由之說明:「初犯」,經觀察、勒戒或強制戒治後,應為不起訴處分或不付審理之裁定;經觀察、勒戒或強制戒治執行完畢釋放後,「5年內再犯」者,因其再犯率甚高,原實施之觀察、勒戒及強制戒治既已無法收其實效,爰依法追訴或裁定交付審理。至於經觀察、勒戒或強制戒治執行完畢釋放後,「5年後再犯」者,前所實施之觀察、勒戒或強制戒治已足以遮斷其施用毒品之毒癮,為期自新及協助其斷除毒癮,仍適用「初犯」規定,先經觀察、勒戒或強制戒治之程序。從而依修正後之規定,僅限於「初犯」及「5年後再犯」二種情形,始應先經觀察、勒戒或強制戒治程序。倘被告於5年內已再犯,經依法追訴處罰,縱其第3次(或第3次以上)再度施用毒品之時間,在初犯經觀察、勒戒或強制戒治執行完畢釋放5年以後,已不合於「5年後再犯」之規定,且因已於「5年內再犯」,顯見其再犯率甚高,原實施觀察、勒戒或強制戒治,已無法收其實效,即應依該條例第10條處罰。至於第3次(或第3次以上)施用毒品之時間,是否宜有期間限制?以多久為適宜?則分屬刑事政策、專門醫學之範圍,非審判機關所能決定,有待循立法途徑解決(最高法院97年度第5次刑事庭會議決議)。而查被告前因施用毒品案件,經法院裁定送觀察勒戒,於88年6月3日因無繼續施用傾向,釋放出所。又因施用毒品案件,令入戒治處所施以強制戒治後,於89年3月10日執行完畢釋放,徒刑部分經本院以88年度易字第3478號判處有期徒刑8月確定;復於前揭強制戒治執行完畢後5年內之89年間,因施用毒品案件,令入戒治處所施以強制戒治後,於90年2月23日執行完畢釋放,徒刑部分經本院以89年度易字第2547號判處有期徒刑10月確定,於91年7月15日假釋出監,91年10月29日保護管束期滿,假釋未經撤銷之事實,有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷足憑,是其於施用毒品案件經觀察勒戒及於5年內因施用毒品案件經法院論罪科刑執行完畢後,再犯毒品危害防制條例第10條第2項之罪,揆諸上開最高法院決議意旨,本案仍應予以依法論科,合先敘明。
四、查甲基安非他命係毒品危害防制條例第2條第2項第2款規定之第二級毒品,是被告所為,係犯同條例第10條第2項之施用第二級毒品罪。被告施用第二級毒品前持有第二級毒品之低度行為,應為施用之高度行為所吸收,不另論罪。又被告有如犯罪事實一、之徒刑執行完畢事實,有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可憑,其於有期徒刑執行完畢後5年內,再故意犯本件有期徒刑以上之罪,依刑法第47條第1項之規定,構成累犯,並應加重其刑。又按刑法第62條所謂發覺,固非以有偵查犯罪權之機關或人員確知其人犯罪無誤為必要,而於對其發生嫌疑時,即得謂為已發覺;但此項對犯人之嫌疑,仍須有確切之根據得為合理之可疑者,始足當之,若單純主觀上之懷疑,要不得謂已發生嫌疑,最高法院72年台上字第641號判例要旨著有明文。又刑法第62條之所謂發覺,係指有偵查犯罪職權之公務員已知悉犯罪事實與犯罪之人而言,而所謂知悉,固不以確知其為犯罪之人為必要,但必其犯罪事實,確實存在,且為該管公務員所確知,始屬相當。如犯罪事實並不存在而懷疑其已發生,或雖已發生,而為該管公務員所不知,僅係推測其已發生而與事實巧合,均與已發覺之情形有別,最高法院75年台上字第1634號判例要旨亦闡述至明。本件被告於100年9月6日遭警攔撿盤查,並未扣得任何毒品或供施用毒品之工具,員警當時僅在臺中市○○區○○路4段106號前盤查被告,並非有何確切根據而對被告產生施用毒品犯罪之合理可疑,更遑論業已確知被告上開犯罪事實所載施用甲基安非他命犯行,至多只為單純主觀上懷疑或推測,而與刑法第62條所稱之發覺尚屬有別。員警雖以電腦查知被告為毒品列管人口,惟被告先前是否曾有施用毒品紀錄及其過去之素行表現,如同被告之犯罪前科資料,僅為其品格證據之一項,並無從據以評斷被告於接受員警盤查前有施用毒品之犯行;故被告即使為毒品列管人口,亦非前揭判例所稱之確切根據。是被告於具有偵查犯罪職權之機關或人員發覺其上開犯罪事實所載施用甲基安非他命犯行前,於員警詢問時主動向有偵辦犯罪職務之員警供述其施用甲基安非他命之犯行,並同意警方採取尿液送驗而接受裁判一情,有職務報告及被告於100年9月6日之警詢筆錄(見警卷第5-6頁)附卷足憑。本院審酌當時情狀,被告坦承施用第二級毒品,爰依刑法第62條前段規定,減輕其刑,並與前開加重事由,先加後減之。爰審酌被告前已有多次施用毒品前科,有上開刑案紀錄表可查,今再為施用,顯見其意志不堅,無法戒絕毒癮,然施用毒品究屬戕害自身健康之犯罪,被告施用毒品尚未造成他人明顯之危害,且於本院審理中已坦承犯行,並供出毒品來源(惟未因而查獲),犯後態度尚稱良好,並兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、生活狀況小康及智識程度高職畢業等一切情狀,量處如主文所示之刑,併諭知易科罰金之折算標準,以示懲儆。
據上論斷,應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段,毒品危害防制條例第10條第2項,刑法第11條前段、第47條第1項、第41條第1項前段、第62條前段,判決如主文。
本案經檢察官廖聖民到庭執行職務。
中華民國101年4月24日
刑事第四庭法官李婉玉以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後10日內向本院提出上訴書狀,並應敘述具體理由;其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
書記官蘇文熙中華民國101年4月24日附錄論罪科刑法條毒品危害防制條例第10條第2項施用第二級毒品者,處3年以下有期徒刑。

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