最高法院刑事判決 107年度台非字第61號
【裁判字號】 107,台非,61
【裁判日期】 1070620
【裁判案由】 違反商標法
【裁判全文】
最高法院刑事判決 107年度台非字第61號
上 訴 人 最高檢察署檢察總長
被 告 蔡子涵
上列上訴人因被告違反商標法案件,對於智慧財產法院中華民國
106年8 月30日第二審確定判決(105年度刑智上易字第95號,起
訴案號:臺灣臺北地方檢察署104 年度偵字第20974、20975號)
,認為部分違法,提起非常上訴,本院判決如下:
主 文
上訴駁回。
理 由
壹、非常上訴理由稱:「一、按判決確定後,發見審判係違背法
令者,最高法院檢察署檢察總長得向最高法院提起非常上訴
;次按判決不適用法則或適用不當者,為違背法令,刑事訴
訟法第378 條定有明文。再被告為本件犯行後,刑法有關沒
收之規定業於104年12月30日修正公布,並自105年7月1日起
施行生效,依修正後刑法第2條第2項規定,關於沒收適用裁
判時之規定,而無新舊法比較之問題,故本件之沒收,即應
適用裁判時即修正後刑法之相關規定。而犯罪所得,屬於犯
罪行為人者,沒收之;犯罪行為人以外之法人,因犯罪行為
人為其實行違法行為,因而取得犯罪所得者,亦同,新修正
刑法第38條之1第1項前段、第2項第3款定有明文。末按財產
可能被沒收之第三人得於本案最後事實審言詞辯論終結前,
向該管法院聲請參與沒收程序;第三人未為第1 項聲請,法
院認有必要時,應依職權裁定命該第三人參與沒收程序。經
查,原判決關於沒收犯罪所得部分,以『本案搜索扣押附表
2之物,其中外套3,530件、背心1,674件,合計5,204件(一
審判決附表一編號95至101、編號110、111 外套數量誤載,
爰更正如附表2 同一編號之外套數量所載,並更正背心及外
套之總數),據被告供述被查獲的背心、外套是退貨或庫存
之商品等語(本院卷第142頁),則被告至少賣出4,796件系
爭商標之衣服(10,000件-5,204件=4,796 件),惟尚無證
據足資區別被告售出系爭商標之背心、外套之各別數量。又
被告供述因款式不同每件售價980元至1,580元不等,背心最
便宜賣980元,外套長版1,580元,短版1,380元或1,480元等
語(4788號卷第42頁),參與人洧銓公司員工即證人洪傲宇
證稱背心每件賣990元,長袖外套每件1,580元,查獲當日賣
出4件,收入6,320元等語(4788號卷第8 頁正、背面),被
告雖於原審改稱長外套1,580元,背心與短版外套一起賣1,2
80元至1,380元,980元是指床包之價格云云,惟參諸被告及
證人洪傲宇於原審審判程序前歷次陳述均係針對「每件」背
心、衣服之價格,被告於原審審理所述應係避重就輕之詞,
不足採信。而參諸前開證人洪傲宇與被告關於背心、外套之
售價,以最有利於參與人洧銓公司之計算方式,即不分背心
或外套,每件售價均以980 元核計,則參與人洧銓公司因被
告賣出4,796件衣服之犯罪所得為470萬零80元(980元×4,7
96=4,700,080元),爰依裁判時刑法第38條之1第2項第3 款
規定予以宣告沒收,如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收
時,追徵其價額。』等語(見聲證2第8頁末2 行起至次頁第
21行)。就扣案之仿冒商標商品部分,以:『扣案仿冒附表
1商標之附表2之物品(即第一審判決附表一所示之仿冒商標
商品),係參與人洧銓公司所有,業經被告供明在卷( 223
號卷第22頁、第158頁正、背面、一審卷第115頁正、背面、
第116頁、原審卷第13 頁),並經證人黃秀鳳、廖晨星證述
明確,且係侵害商標權之物品,不問屬於犯罪行為人與否,
均依商標法第98條規定,予以宣告沒收。』等,由上可知,
原判決就『沒收之犯罪所得』(與第一審不同)及『扣案之
仿冒商標商品』部分,均係認『參與人洧銓國際有限公司』
所有及所得。惟原判決未撤銷被告經臺灣臺北地方法院 105
年度智易字第13號判決主文所諭知:『未扣案犯罪所得新臺
幣參佰萬元沒收之,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
;扣案如附表一所示之仿冒商標商品,均沒收。』部分,則
原判決顯有『判決不適用法則或適用不當』之違背法令情形
。案經確定,且於被告不利。二、依刑事訴訟法第441 條、
第443條提起非常上訴,以資糾正及救濟。」等語。
貳、本院按:
一、判決確定後,發見該案件之審判係違背法令者,始得提起非
常上訴,為刑事訴訟法第441條所明定。又依民國105年7月1
日修正施行之沒收新制規定,沒收係刑罰及保安處分以外具
有獨立性之法律效果,已非刑罰(從刑),具有獨立性,而
得與罪刑部分,分別處理。因之,第二審法院就被告所提起
之上訴,關於沒收部分,如漏未判決,應屬補行判決之問題
,該漏判部分,既未經判決,自不發生判決確定之情形,對
之不得提起非常上訴。
二、卷查被告蔡子涵不服第一審判決提起上訴,關於沒收部分,
原審於審理中,裁定命第三人洧銓國際有限公司(下稱洧銓
公司)為參與人,審理結果認定扣案之物及犯罪所得均屬洧
銓公司所有,因而於主文諭知洧銓公司所有如原判決附表 2
之物暨犯罪所得新臺幣470萬080元均沒收,如全部或一部不
能沒收時,追徵其價額。並於理由敘明:第一審判決固未適
用修正後刑法第38條第3項但書、商標法第98條及刑法第 38
條之1第2項第3 款之規定,對參與人為前揭沒收之諭知。惟
刑法修正後沒收於立法定性上已非刑罰而具備獨立性,自得
於本案被告上訴無理由,駁回其上訴時,同時對參與人諭知
沒收等旨,有相關裁定及原判決可稽。原判決對於被告所提
起之第二審上訴,關於罪刑部分,詳敘其上訴如何為無理由
,而應予駁回。就第一審對被告部分所為沒收之宣告,於事
實及理由內未為任何上訴有無理由,如何應予維持之判斷,
尚不能僅因其主文第1 項記載「上訴駁回。」一語,即認原
判決就具有獨立法律效果之第一審關於被告沒收部分之當否
,亦有裁判,該部分核屬漏未判決。依前揭說明,此屬漏判
而應由原審法院依法補行判決之問題,自不得執為非常上訴
之理由。非常上訴意旨據以指摘原判決未撤銷第一審判決關
於沒收部分,係違背法令。應認其非常上訴為無理由,予以
駁回。
據上論結,應依刑事訴訟法第446條,判決如主文。
中 華 民 國 107 年 6 月 20 日
最高法院刑事第八庭
審判長法官 吳 燦
法官 何 信 慶
法官 朱 瑞 娟
法官 王 國 棟
法官 李 英 勇
本件正本證明與原本無異
書 記 官
中 華 民 國 107 年 6 月 22 日
(一)判決確定後,發見該案件之審判係違背法令者,始得
提起非常上訴,為刑事訴訟法第 441 條所明定。又依
民國 105 年 7 月 1 日修正施行之沒收新制規定,沒收
係刑罰及保安處分以外具有獨立性之法律效果,已非
刑罰(從刑),具有獨立性,而得與罪刑部分,分別
處理。因之,第二審法院就被告所提起之上訴,關於
沒收部分,如漏未判決,應屬補行判決之問題,該漏
判部分,既未經判決,自不發生判決確定之情形,對
之不得提起非常上訴。
(二)卷查被告蔡○涵不服第一審判決提起上訴,關於沒收
部分,原審於審理中,裁定命第三人洧○國際有限公
司(下稱洧○公司)為參與人,審理結果認定扣案之
物及犯罪所得均屬洧○公司所有,因而於主文諭知洧
○公司所有如原判決附表 2 之物暨犯罪所得新臺幣
470 萬 080 元均沒收,如全部或一部不能沒收時,追
徵其價額。並於理由敘明:第一審判決固未適用修正
後刑法第 38 條第 3 項但書、商標法第 98 條及刑法第
38 條之 1 第 2 項第 3 款之規定,對參與人為前揭沒收
之諭知。惟刑法修正後沒收於立法定性上已非刑罰而
具備獨立性,自得於本案被告上訴無理由,駁回其上
訴時,同時對參與人諭知沒收等旨,有相關裁定及原
判決可稽。原判決對於被告所提起之第二審上訴,關
於罪刑部分,詳敘其上訴如何為無理由,而應予駁回
。就第一審對被告部分所為沒收之宣告,於事實及理
由內未為任何上訴有無理由,如何應予維持之判斷,
尚不能僅因其主文第 1 項記載「上訴駁回。」一語,
即認原判決就具有獨立法律效果之第一審關於被告沒
收部分之當否,亦有裁判,該部分核屬漏未判決。依
前揭說明,此屬漏判而應由原審法院依法補行判決之
問題,自不得執為非常上訴之理由。
參考法條:刑事訴訟法第 441 條。
【裁判日期】 1070620
【裁判案由】 違反商標法
【裁判全文】
最高法院刑事判決 107年度台非字第61號
上 訴 人 最高檢察署檢察總長
被 告 蔡子涵
上列上訴人因被告違反商標法案件,對於智慧財產法院中華民國
106年8 月30日第二審確定判決(105年度刑智上易字第95號,起
訴案號:臺灣臺北地方檢察署104 年度偵字第20974、20975號)
,認為部分違法,提起非常上訴,本院判決如下:
主 文
上訴駁回。
理 由
壹、非常上訴理由稱:「一、按判決確定後,發見審判係違背法
令者,最高法院檢察署檢察總長得向最高法院提起非常上訴
;次按判決不適用法則或適用不當者,為違背法令,刑事訴
訟法第378 條定有明文。再被告為本件犯行後,刑法有關沒
收之規定業於104年12月30日修正公布,並自105年7月1日起
施行生效,依修正後刑法第2條第2項規定,關於沒收適用裁
判時之規定,而無新舊法比較之問題,故本件之沒收,即應
適用裁判時即修正後刑法之相關規定。而犯罪所得,屬於犯
罪行為人者,沒收之;犯罪行為人以外之法人,因犯罪行為
人為其實行違法行為,因而取得犯罪所得者,亦同,新修正
刑法第38條之1第1項前段、第2項第3款定有明文。末按財產
可能被沒收之第三人得於本案最後事實審言詞辯論終結前,
向該管法院聲請參與沒收程序;第三人未為第1 項聲請,法
院認有必要時,應依職權裁定命該第三人參與沒收程序。經
查,原判決關於沒收犯罪所得部分,以『本案搜索扣押附表
2之物,其中外套3,530件、背心1,674件,合計5,204件(一
審判決附表一編號95至101、編號110、111 外套數量誤載,
爰更正如附表2 同一編號之外套數量所載,並更正背心及外
套之總數),據被告供述被查獲的背心、外套是退貨或庫存
之商品等語(本院卷第142頁),則被告至少賣出4,796件系
爭商標之衣服(10,000件-5,204件=4,796 件),惟尚無證
據足資區別被告售出系爭商標之背心、外套之各別數量。又
被告供述因款式不同每件售價980元至1,580元不等,背心最
便宜賣980元,外套長版1,580元,短版1,380元或1,480元等
語(4788號卷第42頁),參與人洧銓公司員工即證人洪傲宇
證稱背心每件賣990元,長袖外套每件1,580元,查獲當日賣
出4件,收入6,320元等語(4788號卷第8 頁正、背面),被
告雖於原審改稱長外套1,580元,背心與短版外套一起賣1,2
80元至1,380元,980元是指床包之價格云云,惟參諸被告及
證人洪傲宇於原審審判程序前歷次陳述均係針對「每件」背
心、衣服之價格,被告於原審審理所述應係避重就輕之詞,
不足採信。而參諸前開證人洪傲宇與被告關於背心、外套之
售價,以最有利於參與人洧銓公司之計算方式,即不分背心
或外套,每件售價均以980 元核計,則參與人洧銓公司因被
告賣出4,796件衣服之犯罪所得為470萬零80元(980元×4,7
96=4,700,080元),爰依裁判時刑法第38條之1第2項第3 款
規定予以宣告沒收,如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收
時,追徵其價額。』等語(見聲證2第8頁末2 行起至次頁第
21行)。就扣案之仿冒商標商品部分,以:『扣案仿冒附表
1商標之附表2之物品(即第一審判決附表一所示之仿冒商標
商品),係參與人洧銓公司所有,業經被告供明在卷( 223
號卷第22頁、第158頁正、背面、一審卷第115頁正、背面、
第116頁、原審卷第13 頁),並經證人黃秀鳳、廖晨星證述
明確,且係侵害商標權之物品,不問屬於犯罪行為人與否,
均依商標法第98條規定,予以宣告沒收。』等,由上可知,
原判決就『沒收之犯罪所得』(與第一審不同)及『扣案之
仿冒商標商品』部分,均係認『參與人洧銓國際有限公司』
所有及所得。惟原判決未撤銷被告經臺灣臺北地方法院 105
年度智易字第13號判決主文所諭知:『未扣案犯罪所得新臺
幣參佰萬元沒收之,於全部或一部不能沒收時,追徵其價額
;扣案如附表一所示之仿冒商標商品,均沒收。』部分,則
原判決顯有『判決不適用法則或適用不當』之違背法令情形
。案經確定,且於被告不利。二、依刑事訴訟法第441 條、
第443條提起非常上訴,以資糾正及救濟。」等語。
貳、本院按:
一、判決確定後,發見該案件之審判係違背法令者,始得提起非
常上訴,為刑事訴訟法第441條所明定。又依民國105年7月1
日修正施行之沒收新制規定,沒收係刑罰及保安處分以外具
有獨立性之法律效果,已非刑罰(從刑),具有獨立性,而
得與罪刑部分,分別處理。因之,第二審法院就被告所提起
之上訴,關於沒收部分,如漏未判決,應屬補行判決之問題
,該漏判部分,既未經判決,自不發生判決確定之情形,對
之不得提起非常上訴。
二、卷查被告蔡子涵不服第一審判決提起上訴,關於沒收部分,
原審於審理中,裁定命第三人洧銓國際有限公司(下稱洧銓
公司)為參與人,審理結果認定扣案之物及犯罪所得均屬洧
銓公司所有,因而於主文諭知洧銓公司所有如原判決附表 2
之物暨犯罪所得新臺幣470萬080元均沒收,如全部或一部不
能沒收時,追徵其價額。並於理由敘明:第一審判決固未適
用修正後刑法第38條第3項但書、商標法第98條及刑法第 38
條之1第2項第3 款之規定,對參與人為前揭沒收之諭知。惟
刑法修正後沒收於立法定性上已非刑罰而具備獨立性,自得
於本案被告上訴無理由,駁回其上訴時,同時對參與人諭知
沒收等旨,有相關裁定及原判決可稽。原判決對於被告所提
起之第二審上訴,關於罪刑部分,詳敘其上訴如何為無理由
,而應予駁回。就第一審對被告部分所為沒收之宣告,於事
實及理由內未為任何上訴有無理由,如何應予維持之判斷,
尚不能僅因其主文第1 項記載「上訴駁回。」一語,即認原
判決就具有獨立法律效果之第一審關於被告沒收部分之當否
,亦有裁判,該部分核屬漏未判決。依前揭說明,此屬漏判
而應由原審法院依法補行判決之問題,自不得執為非常上訴
之理由。非常上訴意旨據以指摘原判決未撤銷第一審判決關
於沒收部分,係違背法令。應認其非常上訴為無理由,予以
駁回。
據上論結,應依刑事訴訟法第446條,判決如主文。
中 華 民 國 107 年 6 月 20 日
最高法院刑事第八庭
審判長法官 吳 燦
法官 何 信 慶
法官 朱 瑞 娟
法官 王 國 棟
法官 李 英 勇
本件正本證明與原本無異
書 記 官
中 華 民 國 107 年 6 月 22 日
(一)判決確定後,發見該案件之審判係違背法令者,始得
提起非常上訴,為刑事訴訟法第 441 條所明定。又依
民國 105 年 7 月 1 日修正施行之沒收新制規定,沒收
係刑罰及保安處分以外具有獨立性之法律效果,已非
刑罰(從刑),具有獨立性,而得與罪刑部分,分別
處理。因之,第二審法院就被告所提起之上訴,關於
沒收部分,如漏未判決,應屬補行判決之問題,該漏
判部分,既未經判決,自不發生判決確定之情形,對
之不得提起非常上訴。
(二)卷查被告蔡○涵不服第一審判決提起上訴,關於沒收
部分,原審於審理中,裁定命第三人洧○國際有限公
司(下稱洧○公司)為參與人,審理結果認定扣案之
物及犯罪所得均屬洧○公司所有,因而於主文諭知洧
○公司所有如原判決附表 2 之物暨犯罪所得新臺幣
470 萬 080 元均沒收,如全部或一部不能沒收時,追
徵其價額。並於理由敘明:第一審判決固未適用修正
後刑法第 38 條第 3 項但書、商標法第 98 條及刑法第
38 條之 1 第 2 項第 3 款之規定,對參與人為前揭沒收
之諭知。惟刑法修正後沒收於立法定性上已非刑罰而
具備獨立性,自得於本案被告上訴無理由,駁回其上
訴時,同時對參與人諭知沒收等旨,有相關裁定及原
判決可稽。原判決對於被告所提起之第二審上訴,關
於罪刑部分,詳敘其上訴如何為無理由,而應予駁回
。就第一審對被告部分所為沒收之宣告,於事實及理
由內未為任何上訴有無理由,如何應予維持之判斷,
尚不能僅因其主文第 1 項記載「上訴駁回。」一語,
即認原判決就具有獨立法律效果之第一審關於被告沒
收部分之當否,亦有裁判,該部分核屬漏未判決。依
前揭說明,此屬漏判而應由原審法院依法補行判決之
問題,自不得執為非常上訴之理由。
參考法條:刑事訴訟法第 441 條。